|
Вадим Усков, юрист и патентный
поверенный РФ, специализирующийся на вопросах авторского права, товарных
знаков и рекламы.
Тел.: (812) 443-9525
(26) E-mail: [email protected] Web: http://www.uskov.ru/
|
- Обзор опасных мест
- Рифы рекламного
законодательства
- Обзор споров по рекламе
- Что такое авторское право
- Фарватер в море авторского
права
- Товарные знаки в рекламе
- Подделки под успешные бренды
- Недобросовестная
конкуренция
- Организация тендеров
- Перетягивание каната “заказчик —
рекламное агентство” глазами юриста
|
У известного философа Хейзингера есть теория, по которой
все люди играют в игры. Одной из таких игр является бизнес. Игры бывают разные —
с правилами и без. А те, которые с правилами, бывают с правилами писаными и
правилами неписаными.
Так и наш российский бизнес
представляет собой набор сложных игр со сложными правилами, как писаными, так и
неписаными. И, как и во всякой игре, цель — выиграть. Кстати, у того же
Хейзингера есть замечательная мысль о том, что есть всего два типа игр:
“выиграть-выиграть” или “проиграть-проиграть”. Те, кто думает, что выиграет,
победив своего противника, на самом деле играют в игру “проиграть-проиграть”. По
моему мнению, любой спор в суде — четкая иллюстрация этого типа игр. Игры
“выиграть-выиграть” основаны на принципиально другой философии — философии
партнерства. В данной системе миропонимания бизнес — это игра, в которой есть
только победители, или, словами маркетологов, спрос рождает предложение,
предложение удовлетворяет спрос. В общем, это позиция
Партнерства.
Бизнес — это игра, в которую играют очень
много людей. Удовлетворить имеющийся спрос желают удовлетворить несколько
игроков, что неизбежно порождает так называемую конкуренцию, то есть
соперничество в игре.
В любой игре соперники имеют выбор
построения взаимоотношений — от уважительных, порою нигде не записанных правил
поддержки (как, например, в футболе, при нарушении правил передать мяч игроку
другой команды), до традиционных кулачных боев на хоккейных полях. Так же и в
бизнесе — конкуренты могут поддерживать друг друга в тяжелые моменты и
подкладывать взрывчатку в автомобили конкурента...
Однако
вернемся к юридическому взгляду на вопросы недобросовестной конкуренции. В
России с 1991 года действует закон “О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках” (далее — Закон). Этот
документ и представляет собой писаные правила ведения
бизнеса.
В четвертой статье Закона среди прочих
определений есть толкование термина “недобросовестная конкуренция”. Дословно это
звучит так:
“Недобросовестная конкуренция — любые
направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности
действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего
законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим
хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанести ущерб их деловой
репутации”.
Исходя из определения недобросовестной
конкуренции, для того, чтобы признать игрока нарушившим правила, требуется
доказать наличие трех условий. Причем, если одного из этих условий нет (не
доказано), то нет и нарушения правил игры. Итак, рассмотрим каждый из указанных
признаков.
Получение
преимущества
Действия, которые предположительно являются нарушением конкурентной борьбы,
прежде всего должны иметь четкую направленность на приобретение каких-либо
преимуществ предпринимательской деятельности. При этом важно отметить, что
доказывать стремление конкурента получить такие преимущества не
требуется.
Наиболее частным примером получения
преимущества является сокращение затрат на вывод на рынок товара, его
позиционирование, рекламу и иное продвижение. Например, совсем недавно в
Санкт-Петербургском антимонопольном комитете было вынесено решение о признании
актом недобросовестной конкуренции действий издательства “Прайс”, которое
использовало в своей деятельности логотип информационного бюллетеня
“СтройПрайс”, выпускаемого издательством “Атлант” четыре года. Комиссия
посчитала, что, взяв широко известный и разрекламированный логотип, издательство
“Прайс” получило неоспоримое преимущество перед конкурентами.
Нарушение
законодательства либо обычаев делового оборота
Действия конкурента должны противоречить требованиям действующего
законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости. При этом, если действия противоречат
законодательству, оценка их с точки зрения делового оборота, требований
добропорядочности, разумности и справедливости не
требуется.
Кроме того, оцениваемые действия не могут
классифицироваться как противоречащие обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости, если эти действия предписаны
нормами действующего законодательства. Иными словами, для доказательства второго
признака недобросовестной конкуренции нужно доказать либо нарушение закона, либо
нарушение этики бизнеса.
На практике доказательство этого
признака является самым сложным. И если выделить нарушение законодательства еще
хоть как-то можно, то признать действия конкурента противоречащими этике бизнеса
очень сложно. Это связано прежде всего с тем, что эти самые обычаи нигде не
записаны, и поэтому ссылаться на них в тексте решения крайне сложно и
рискованно. Однако это возможно. Приведем пример. Летом прошлого года в
Санкт-Петербургском антимонопольном комитете было вынесено решение о признании
действий рекламной группы “ШАР” актом недобросовестной
конкуренции.
Одним из доводов заявителя рекламного
агентства “СТОИК” был следующий аргумент: конкурент заключил договор на
разработку рекламоносителя с сотрудниками рекламного агентства “СТОИК”.
Формально в законодательстве нет запрета на заключение сделок с дизайнером
конкурирующего агентства на творческие разработки. Однако если учесть, что речь
идет о передаче документации о рекламоносителе, который уже в течение нескольких
лет продвигался агентством “СТОИК”, то станет очевидным нарушение общепринятых
этических норм.
Убытки
Действия конкурентов должны причинить или должны быть способны причинить убытки
другим конкурентам либо нанести или быть способными нанести ущерб их деловой
репутации. Следует заметить, что наступление вредных последствий должно быть
непосредственным, а не опосредованным и/или побочным результатом рассматриваемых
действий, однако не исключается вероятность причинения ущерба
клиентуре.
В связи с этим следует заметить, что под
убытками, с точки зрения действующего Гражданского кодекса (статья 15),
подразумевается не только реальный ущерб, но и упущенная
выгода.
Несмотря на кажущуюся легкость доказывания
упущенной выгоды, практика показывает, что многие заявители пренебрегают
тщательностью подготовки и доказывания этого условия.
Формы
недобросовестной конкуренции
В Законе содержится статья 10, которая определяет запрет
недобросовестной конкуренции, а также ее формы.
“Не
допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных
причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его
деловой репутации;
- введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и
места изготовления, потребительских свойств, качества товара;
- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или
реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; (в ред.
Федерального закона от 25.05.1995 № 83-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции);
- продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг; (в ред. Федерального
закона от 25.05.1995 N 83-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции);
- получение, использование, разглашение научно-технической, производственной
или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее
владельца”.
Следует отметить: бытует типовое заблуждение, что если
действия конкурентов не укладываются в это “прокрустово ложе”, то значит, игра
идет по правилам. Это не так. Современный бизнес гораздо сложнее, и современные
формы недобросовестной конкуренции гораздо разнообразнее предусмотренных
законодателем форм. Поэтому законодатель, предвидя это, оставил перечень форм
недобросовестной конкуренции открытым. Иными словами, действия конкурента можно
признать недобросовестными, даже если эти действия не подпадают под
предусмотренные в 10 статье формы.
Сложности
организационного порядка
Согласно Закону, рассмотрением вопросов о недобросовестной
конкуренции занимается Антимонопольный комитет. У нас в Санкт-Петербурге есть
территориальное управление Министерства по антимонопольной политике по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (сокращенно — ТУ МАП по СПб и ЛО). При
всем моем уважении к данной организации следует заметить, что дела
рассматриваются достаточно долго, и решение, как правило, принимается после
нескольких заседаний комиссии. Но, с другой стороны, это и понятно. Сложность
рассмотрения дел по указанному вопросу, отсутствие достаточного количества
специалистов в данной области, высокая вероятность обжалования решения
Антимонопольного комитета в Арбитражном суде не позволяют членам Комиссии сразу
принять решение, и поэтому, как правило, запрашиваются дополнительные,
уточняющие материалы. Надеюсь, что обзор данной проблемы глазами юриста-практика
поможет вам удачнее отстаивать нарушенные вашими конкурентами правила
игры.
"Образование и
Бизнес" № 16 (40) 2 мая 2000 года
|
|
|
|
|
|