|
Вадим Усков, юрист и патентный
поверенный РФ, специализирующийся на вопросах авторского права, товарных
знаков и рекламы.
Тел.: (812) 443-9525
(26) E-mail: vadim@uskov.spb.su Web: http://www.uskov.ru/
|
- Обзор опасных мест
- Рифы рекламного
законодательства
- Обзор споров по рекламе
- Что такое авторское право
- Фарватер в море авторского
права
- Товарные знаки в рекламе
- Подделки под успешные бренды
- Недобросовестная
конкуренция
- Организация тендеров
- Перетягивание каната "заказчик -
рекламное агентство" глазами юриста
|
Как мы уже говорили, споров в области рекламного
законодательства возникает достаточно много. Практически каждая статья закона
может являться причиной тех или иных разбирательств.
Сегодня, я думаю, было бы разумно разобрать несколько конкретных прецедентов,
которые возникали у нас в Петербурге, и пояснить, почему рекламодатель пострадал
в ходе проведения своей рекламной компании.
Дело
"Casio"
Самым
интересным и, пожалуй, громким делом на нашем рекламном рынке, на мой взгляд,
было так называемое дело “Casio”. Несмотря на то, что прошло уже 4 года с
момента возникновения прецедента, есть смысл напомнить его
суть.
В новогоднюю ночь 1996 года (и в повторе 7 января)
по ВГТРК была показана музыкально-развлекательная программа “Шумел камыш”. В
этой передаче разыгрывался следующий сюжет: один из главных героев подходил к
другому герою и спрашивал: “Почему же мы не начинаем новогоднее представление?”
На что второй отвечал: “Я не знаю, как у тебя, а у меня на часах еще без пяти”.
“Что ж у тебя за часы?”, — спрашивал его первый герой. ““Ракета””, — отвечал ему
второй. В ответ на это первый снял у него с руки часы и выбросил их со словами:
““Ракета”, мол, должна летать. На тебе настоящие часы, “Casio”, часы для
настоящих мужчин. По ним Новый год начнется уже через
минуту”.
Что тут говорить? Откровенное нарушение закона о
рекламе. Откровенное пренебрежение конкретной маркой российского производителя.
Вне всяких сомнений, имеет место некорректное сравнение, поскольку
подчеркивается преимущество одного товара над другим.
И
что интересно, когда Санкт-Петербургское территориальное управление возбудило
дело по признакам нарушения по заявлению Петродворцового часового завода, никто
из нарушителей — а это была московская фирма “Соти” — на заседании не оспаривал
факт нарушения. Напротив, все говорили: “да, мы как рекламопроизводители
признаем себя виновными в нарушении закона о рекламе и готовы исправить
ситуацию. В результате были определены меры компенсаций, выделено рекламное
время для размещения контррекламы.
Проблема поиска
виновных осложнялась тем, что у рекламодателя Casio не было прямых договорных
отношений с рекламопроизводителем.
Дело в том, что
недобросовестная реклама, как правило, очень тесно корреспондируется со статьей
10 закона о конкуренции. А поскольку конкурентом Петродворцовому заводу является
никак не “Соти”, а именно фирма Casio, было признано, что в ее действиях есть
элемент недобросовестной конкуренции. И теперь уже она должна была доказывать,
что не придумывала эту фразу, что не утверждала этот несчастный сценарий и что
вообще не имеет к нему никакого отношения.
В результате
рассмотрения всей этой сложной цепочки было признано, что рекламодатель Casio
тоже должен нести ответственность за действия своих рекламистов. Со стороны этой
компании была попытка оправдаться: она подавала в арбитражный суд на
антимонопольный комитет с утверждением того, что последний незаконно обвинил
Casio.
Конечно, японская фирма не была инициатором этого
нарушения, однако в силу российских законов, она должна была более тщательно
следить за осуществлением своей рекламой деятельности, более тщательно следить
за составлением документов, что сделано не было и за что в конечном итоге
поплатились.
Дело
"Авто-Холдинга"
Второй спор, о котором мы сегодня
поговорим, был завершен в прошлом году. Он был рассмотрен в нашем питерском
антимонопольном комитете по заявлению предприятия “Питер-Лада” в отношении предприятия
“Авто-Холдинг”. Речь идет о рекламе автомобилей.
Этот рекламный модуль был опубликован в
нескольких специализированных рекламных изданиях, и “Питер-Лада” подала
возражения именно по вопросу о недобросовестной рекламе в связи с тем, что здесь
якобы имеет место некорректное сравнение и что официальный дилер указанных в
модуле компаний якобы нарушил закон о рекламе.
Дело было
достаточно долгим. В арбитражном процессе истцу не удалось доказать нарушение
своих прав, поскольку “Питер-Лада” является продавцом, а не производителем
автомобилей, и именно по этой причине ответчику удалось обосновать, что если бы
исковое требование в суд подавал АвтоВАЗ, автомобили которого якобы изображены
внизу, тогда хотя бы был понятен предмет спора. Можно было бы говорить, что
якобы этой рекламой унижено достоинство автомобиля ВАЗ, что якобы зарубежный
автомобиль, перелетающий через авто Волжского автозавода, в соответствии со
слоганом, на голову выше чем остальные...
Однако, несмотря
на сильную размытость контуров автомобилей, несмотря на то, что вся информация,
содержащаяся в рекламном объявлении, относится только к рекламодателю, а лозунг
“На голову выше” относится непонятно к чему: то ли к автомобилям, то ли к
рекламодателям, — тем не менее в антимонопольном комитете возник спор, и в конце
концов было вынесено решение против рекламодателя, который был признан
нарушившим закон о рекламе.
Должен сказать, что я до сих
пор не согласен с решением антимонопольного комитета, потому что если говорить
об аллегорическом сравнении символа, который изображен наверху, с рядом
автомобилей, которое являлось бы некорректным, то такого сравнения никто и не
делал. Заявлять о том, что, например, “я на голову выше всех остальных дилеров,
торгующих этими автомобилями”, вполне законно, поскольку сравнение с
неопределенным кругом лиц возможно. Однако это мое личное
мнение.
Хотя, еще раз повторюсь, ситуация действительно
очень спорная. Но, так или иначе, реклама была снята, и рекламодатель понес
определенные финансовые издержки.
Это наглядный пример
того, как не следует поступать при проведении своей рекламной компании. Ведь
рекламодателю достаточно было произвести предварительную юридическую экспертизу
проекта с целью обезопасить себя от возможных неприятностей. Я лично, выступая в
роли эксперта данного проекта, порекомендовал бы изменить некоторые спорные
элементы постера.
Дело
"Флагмана"
Третий спор в настоящее время еще идет, и в силу понятных причин я не могу
предоставить полную информацию по этому делу. Расскажу лишь о том, что уже
произошло в антимонопольном комитете, о том, в чем состоит фабула дела, и о тех
решениях, которые были приняты на уровне первых слушаний в
суде.
Речь идет о том, что в законе о рекламе есть
ограничения, касающиеся рекламы алкоголя. Кроме того, существует Закон “О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции”. В 17 статье данного закона говорится
о том, что реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов от объема готовой продукции, допускается в организациях,
осуществляющих деятельность по производству и обороту алкогольной продукции с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ о рекламе.
Формулировка достаточно сложная, и появилась она на свет в ноябре 1998 года, в
то время как закон датирован 1995-м. В законе о рекламе никаких подобного рода
ограничений не существовало. Были лишь ограничения, запрещающие распространять
рекламу алкоголя рядом с детскими садами, культурными заведениями и т.д. и
т.п.
Сейчас, если буквально воспринимать эту норму,
рекламу алкоголя можно распространять только на производящих его заводах и в
соответствующих магазинах. И, поскольку алкоголь обычно рекламировался
посредством наружной рекламы, то это достаточно серьезная тема для
споров.
Спор возник из-за рекламы водки “Флагман”, которую
размещало рекламное агентство “ОММ”. Собственно говоря, с этим-то агентством и
возник конфликт у Санкт-Петербургского территориального управления по
антимонопольной политике. В данном случае, поскольку нарушение было связано
именно с местом распространения рекламы алкоголя, то это означает
непосредственную ответственность распространителя и, как следствие, претензии
были предъявлены именно к агентству, а не к рекламодателю.
Здесь будет полезно обратиться к делам не так давно минувших дней.
Антимонопольный комитет, понимая, что введение этого закона и его буквальное
исполнение приведет к тяжелым последствиям, довольно-таки задолго предупредил
городской центр размещения рекламы о том, что он не будет требовать снятия
рекламы по уже заключенным договорам, но запретил их пролонгирование в
дальнейшем. Когда прошло более года с момента этого “джентльменского”
напоминания, комитет написал еще одно письмо всем участникам рынка. И вот в
ответ на это письмо, которое, по сути, не является никаким правоустанавливающим
актом, РА возмутилось и подало иск в арбитражный суд о том, что антимонопольный
комитет якобы ограничивает конституционные права РА, запрещает ему вообще
заниматься рекламной деятельностью, поскольку ограничивает круг его
потенциальных клиентов.
По моему же мнению, письмо,
которое не содержало никаких запретов, никаких предписаний, не является
основанием для каких-либо возмущений, не говоря уже о подаче заявления в
арбитражный суд. Сейчас дело рассматривается в следующих инстанциях, и мы будем
следить за ним довольно пристально, поскольку оно очень важно для всех
участников рекламного рынка, и, быть может, именно от этого спора будет зависеть
исполнение закона об обороте этилового спирта в будущем.
"Образование и
Бизнес" № 10 (34)
21 марта 2000 года